死刑案件的辯護技巧
死刑案件的辯護技巧
對死刑案件的辯護,是律師維護人權(quán)的一項崇高使命。那么,律師究竟如何為死刑案件進行辯護呢?下面學(xué)習(xí)啦小編告訴你死刑案件的辯護技巧,一起來看看吧。
死刑案件的辯護技巧一
充分了解國際社會對待死刑的態(tài)度
我們要求刑辯律師了解國際社會對待死刑的態(tài)度,并不是指一些專家、學(xué)者關(guān)于死刑的態(tài)度,而主要是國際組織、各國政府在對待死刑問題上的基本立場。
我們先看看國際組織對待死刑的態(tài)度。
《公民權(quán)利和政治權(quán)利國際公約》,是聯(lián)合國制定的國際人權(quán)憲章的一個重要組成部分。該公約于1 968年12月16日通過,并于1976年6月23日生效。該公約第六條二款規(guī)定,在未廢除死刑的國家,判處死刑只能是作為對最嚴(yán)重的罪行的懲罰……第四款同時規(guī)定,任何被判處死刑的人應(yīng)有權(quán)要求赦免或減刑。對一切判處死刑的案件均得給予大赦、特赦或減刑。公約的上述內(nèi)容,反映出聯(lián)合國在20世紀(jì)六、七十年代對死刑問題的態(tài)度:倡導(dǎo)廢除死刑,但在尚未廢除死刑的國家應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格限制死刑,并從程序上給予嚴(yán)格控制。
1984年5月25日,聯(lián)合國經(jīng)社理事會又批準(zhǔn)了《關(guān)于保護面對死刑的人的權(quán)利的保護的保障措施》,進一步明確了可以判處死刑的范圍。并將《公民權(quán)利和政治權(quán)利國際公約》中的“最嚴(yán)重的罪行”,界定為“不超出有可能或者其他極其嚴(yán)重的后果的故意犯罪”。
同時,擴大了可以判處死刑但不執(zhí)行死刑的范圍,還對程序、執(zhí)行等作了具體規(guī)定。
1989年12月15日,聯(lián)合國大會又通過了《旨在廢除死刑的〈公民權(quán)利和政治權(quán)利國際公約〉第二任擇議定書》,明確指出,“廢除死刑有助于提高人的尊嚴(yán)和促進人權(quán)的持續(xù)發(fā)展”,并要求在本議定書締約國簽署范圍內(nèi),任何人不得被判處死刑。
除此之外,一些區(qū)域性組織、非政府組織也有類似舉措。如《旨在廢除死刑的〈美洲人權(quán)公約〉議定書》、大赦國際《關(guān)于廢除死刑的斯德哥爾摩宣言》、42個國際非政府組織作出的《關(guān)于廢除死刑的聯(lián)合聲明》等,都幾乎無一例外地主張廢除死刑及嚴(yán)格控制死刑的適用范圍。
世界上不少國家已經(jīng)廢除死刑。
上述公約生效前后,英國、法國、意大利等歐洲國家和南美洲一些國家先后廢除了死刑。到1999年,全世界廢除死刑的國家及地區(qū)高達74個,對普通犯罪廢除死刑的國家及地區(qū)有11個,連續(xù)10年以上未執(zhí)行死刑的國家達38個。①截止2001年,全世界已有超過一半的國家廢除了死刑。②近年來,雖有一些國家在死刑的廢除與保留上出現(xiàn)反復(fù),如俄羅斯,但大體比例基本未變。
我國是世界上保留死刑的國家之一。根據(jù)我國的國情,短期內(nèi)不可能廢除死刑?,F(xiàn)階段,我國被判處死刑的人占2.01人/100萬人;土庫曼斯坦占14人/100萬人;新加坡占13人/100萬人。③我國判處死刑的比率雖然較低,但由于人口基數(shù)大,被判處死刑的總量卻名列前茅。
這便是國際社會、國際組織、各國政府關(guān)于死刑的態(tài)度。
死刑案件的辯護技巧二
全面掌握我國刑法關(guān)于死刑的規(guī)定
我國刑法涉及死刑的罪名,從1979年《刑法》的28個上升到1997年《刑法》的68個。當(dāng)然,這不僅僅是死刑罪名的簡單增加,還存在修訂刑法時對罪名的細(xì)化、分解問題。如1979刑法規(guī)定的流氓罪可以適用死刑(即根據(jù)全國人大會《關(guān)于嚴(yán)懲嚴(yán)重危害社會治安的犯罪分子的決定》可以判處死刑),現(xiàn)行刑法取消流氓罪后,分解成了多個罪名,如聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、強制猥褻婦女、兒童罪等。其中聚眾斗毆中出現(xiàn)重傷或死亡后果的,則按故意傷害罪或故意殺人罪定性,等于可以間接適用死刑。我們注意到,現(xiàn)行刑法68個涉及死刑的罪名中,有大約1/3的死亡罪名基本上是備而不用的。如危害國家安全罪中,有多個可以判處死刑的罪名。但實際上,這些行為一般不可能造成國家主權(quán)或領(lǐng)土出現(xiàn)重大損失的情形,若真到了那一步,也就很難甚至無法追究“犯罪分子”的刑事責(zé)任了;還有大約1/3的死刑罪名涉及財產(chǎn)犯罪和經(jīng)濟犯罪。這部分死刑罪名,司法實踐中是受到嚴(yán)格控制的,即刑法雖規(guī)定了死刑,但又不輕易適用死刑。比如貪污賄賂罪,法院掌握的一般原則是,只要主要經(jīng)濟損失被追回來了,或沒有造成國家財產(chǎn)重大損失,且被告人能認(rèn)罪悔罪的,一般都不判處死刑立即執(zhí)行。
除了掌握我國刑法有關(guān)死刑的規(guī)定外,刑辯律師還必須充分了解司法解釋對適用死刑的具體規(guī)定。司法解釋是對刑法原則規(guī)定的細(xì)化。盡管目前的司法解釋還存在部分越權(quán)解釋、擴張解釋之嫌,但它畢竟是指導(dǎo)司法實踐的重要規(guī)范。如刑法第263條規(guī)定了搶劫財物可以判處死刑的八種情形,但“入戶搶劫”如何界定“戶”?“在公共交通工具上搶劫”如何界定“公共交通工具”?小型出租車也是為公眾提供服務(wù)的,是否也屬于“公共交通工具”?“多次搶劫”的標(biāo)準(zhǔn)究竟以幾次為限等等,這些問題的答案都在最高人民法院《關(guān)于審理搶劫案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》中。
最高人民法院還通過其他方式,傳遞著最高司法當(dāng)局關(guān)于死刑的基本立場。如最高人民法院《全國法院維護農(nóng)村穩(wěn)定刑事審判工作座談會紀(jì)要》就明確指出,“對于因婚姻家庭、鄰里糾紛等民間矛盾激化引發(fā)的故意殺人犯罪,適用死刑一定要慎重,應(yīng)當(dāng)與發(fā)生在社會上的嚴(yán)重危害社會治安的其他故意殺人犯罪案件有所區(qū)別。對于被害人一方有明顯過錯或?qū)γ芗せ?fù)有直接責(zé)任或者被告人有法定從輕處罰情節(jié)的,一般不應(yīng)當(dāng)判處死刑立即執(zhí)行”。最高人民法院在《全國法院審理毒品犯罪案件工作座談會紀(jì)要》中提出,“對于摻假之后毒品的數(shù)量才達到判處死刑的標(biāo)準(zhǔn)的,對被告人可不判處死刑立即執(zhí)行”,對于被告人坦白后毒品數(shù)量才達到適用死刑標(biāo)準(zhǔn)的,一般也不判處死刑立即執(zhí)行。最高人民法院在《全國法院審理金融犯罪案件座談會紀(jì)要》中還提出,“對于犯罪數(shù)額特別巨大但追繳、退賠后,挽回了損失或損失不大的,一般不應(yīng)當(dāng)判處死刑立即執(zhí)行;具有法定從輕、減輕處罰情節(jié)的,一般不應(yīng)當(dāng)判處死刑”。上述三個《紀(jì)要》,已經(jīng)表明了最高人民法院嚴(yán)格控制死刑適用范圍的基本立場。
刑辯律師還要掌握并靈活運用黨和國家關(guān)于死刑的刑事政策。刑事政策是國家為了預(yù)防犯罪、懲罰犯罪,保護社會秩序正常運轉(zhuǎn)而制定的一系列政策。它雖不是刑事法律,卻具有超越刑法規(guī)范的指導(dǎo)意義。不同的時期,黨和國家有不同的刑事政策。刑事政策一般不影響定性,但可能影響量刑。如刑法規(guī)定對累犯要從重處罰,但同時又有“全社會都應(yīng)關(guān)心‘兩勞’釋放人員”的刑事政策。尤其在累犯犯罪的案件中,如果以此抗辯,可能會取得意想不到的效果。如勞改釋放人員李某出獄后購買了一輛舊出租車維持生計。同為出租車司機的金某卻時常無端辱罵李某是“勞改犯”,李某多有忍讓,未曾正面沖突。一日,金某又在烤肉店公然辱罵李某是“勞改犯”,并動手煽了李某一耳光,李某欲還手,被在場人勸阻。后李某便往烤肉店外面走去,金某趁李某不備,將李某踢翻在地。李某爬起時順手拿上烤肉店桌上的刀子,朝金某一掄,然后逃跑。金某因頸部動脈被割斷,送往醫(yī)院不治身亡。一審法院以故意殺人罪定性,并以李某系累犯為由判處死刑。二審中,律師以定性不當(dāng)(即構(gòu)成故意傷害罪而非故意殺人罪)及全社會都應(yīng)關(guān)心“兩勞”釋放人員的刑事政策進行辯護,被二審法院采納并改判李某死緩。
國際社會關(guān)于死刑的態(tài)度,我國法律關(guān)于死刑的規(guī)定及司法解釋、刑事政策對于一些具體問題的適用,是刑辯律師必須掌握的四個層面的內(nèi)容,也是對刑辯律師的基本要求。
死刑案件的辯護技巧三
認(rèn)真審查案件事實和證據(jù)
案件事實從何而來?依靠證據(jù)的證實。因此,對案件事實的審查,實際上就是對證據(jù)的審查。有個別律師,無論接受什么樣的案件,辯護觀點都離不開“兩不”原則,即“事實不清,證據(jù)不足”。既然是事實不清,證據(jù)不足,當(dāng)然就不能定罪判刑,因此,被業(yè)界人士戲稱為“無罪律師”。
我們不否認(rèn),有的刑事案件,雖然經(jīng)過了偵查和審查起訴兩道程序,但在事實和證據(jù)方面,仍然存在著這樣或那樣的問題。由于律師工作的出發(fā)點源自維護被告人的合法權(quán)益,因此,認(rèn)識問題的角度也就有別于司法人員。一些案件的事實和證據(jù),在律師看來,的確存在不少問題,但在司法人員看來,存在的問題卻是梢枝末節(jié),不影響定性,也不影響量刑。為什么對同樣的事實、同樣的證據(jù),會出現(xiàn)不同甚至相反的認(rèn)識?原因就在于此。因此,也存在刑辯律師與司法人員相互溝通、協(xié)調(diào)認(rèn)識的問題。
不同性質(zhì)的案件,有不同的證據(jù),也有不同的證據(jù)要求,但標(biāo)準(zhǔn)只有一個,那就是“證據(jù)充分確實”(刑訴法第46條)。作為刑辯律師,我們要掌握刑事案件證據(jù)的證明標(biāo)準(zhǔn)和證據(jù)規(guī)則。對證據(jù)審查必須把握合法性、真實性;把握證據(jù)之間的一致性;把握證據(jù)數(shù)量的充足性和證明結(jié)論的唯一性,排除一切合理懷疑。
以搶劫犯罪為例。一般說來,法院定案的證據(jù),不少于以下幾個方面:第一,關(guān)于被告人身份的證據(jù),即主體證據(jù):如被告人姓名、性別、年齡、民族、有無前科等。這些證據(jù)的表現(xiàn)形式為:被告人身份證或工作證、戶口簿或戶口微機底卡以及被告人檔案中的相關(guān)資料、所在單位的文件、證明等。對于有前科者,還必須有人民法院的生效判決文書。
第二,關(guān)于主觀方面的證據(jù)。認(rèn)定被告人具有搶劫的犯意,一般從以下幾個方面判斷:
一是被告人的供述和辯解。被告人的供述筆錄中,一般都有被告人是否參與策劃、預(yù)謀以及如何預(yù)謀、具體實施犯罪的過程等內(nèi)容;
二是同案犯的供述。同案犯供述的內(nèi)容一般與被告人的供述大致相當(dāng),如果互相印證,可以認(rèn)定主觀犯意成立;
三是被害人陳述。被害人所陳述的內(nèi)容一般與被告人供述有一定的偏差。因為被害人情急之下,不可能仔細(xì)觀察被告人,尤其是多被告人搶劫時各被告人的具體情況,但他們對案發(fā)過程的總體敘述一般來說是較為客觀的。有些律師在辯護時,不考慮被害人身處危險境地的實際情況,硬性要求被害人說清楚每個細(xì)節(jié),如果某個細(xì)節(jié)說得不具體,就認(rèn)為不真實,不能作為定案的根據(jù),這是不切實際的。
第三,證明客觀方面的證據(jù):一是被告人供述;二是被害人陳述;三是目擊證人證言;四是贓物(款)的去向。對于贓物已銷贓的,一般應(yīng)有收購者的證明,如果贓款被揮霍,則須有被告人供述;五是查獲的作案工具;六是司法鑒定,如搶劫傷人或致人死亡的,應(yīng)有法醫(yī)鑒定報告,所搶劫的是物品的,應(yīng)有價格鑒定結(jié)論等。
第四,關(guān)于犯罪客體的證據(jù)。一是被害人的身份,二是被搶劫財物的種類、數(shù)量及其購買發(fā)票、價格鑒定結(jié)論等。鑒于死刑案件的重要性,刑辯律師在審查上述證據(jù)時,應(yīng)當(dāng)給予更多重視,只要證據(jù)方面存在問題,無論問題是大是小,都應(yīng)當(dāng)予以揭露和批駁。
在我國三大訴訟領(lǐng)域,最高人民法院已經(jīng)就民事訴訟和行政訴訟的證據(jù)作出了統(tǒng)一規(guī)定。這些規(guī)定雖不能稱之為完全意義上的證據(jù)規(guī)則,但至少已經(jīng)有了一個基本框架?,F(xiàn)在唯一沒有出臺的就是刑事訴訟證據(jù)規(guī)定了。盡管如此,刑事訴訟法、最高人民法院《關(guān)于執(zhí)行〈刑事訴訟法〉若干問題的解釋》中,已經(jīng)有了一些零散的內(nèi)容。從理論界較為一致的認(rèn)識看,刑事訴訟證據(jù)規(guī)則,至少應(yīng)包括以下幾個方面:一是自由意志規(guī)則,即證人作證或被告人供述,都是出于自身愿意的情況所作的證明或供述;二是傳聞證據(jù)規(guī)則。即是證人、被害人對于轉(zhuǎn)述他人言詞的內(nèi)容,不得作為證據(jù);三是排除非法證據(jù)規(guī)則,亦即非法取得的證據(jù)不能作為定案根據(jù);四是原物、原件優(yōu)先規(guī)則等。因此,刑辯律師必須熟悉這些規(guī)則,并自覺地運用這些規(guī)則,對證據(jù)作出準(zhǔn)確判斷。
死刑案件的辯護技巧四
提出充足的從輕量刑情節(jié)
一般說來,公訴機關(guān)對于死刑案件都非常重視,公訴人在示證和法庭辯論中也格外盡責(zé)。被告人及其親屬聘請律師的首要目的,就是想通過律師的有效辯護獲得不被處死的判決。因此,律師必須向法庭提出足夠多的從輕、減輕處罰的量刑情節(jié),對抗檢察機關(guān)的指控或削弱其指控的強度。這是幫助被告人獲得生機的重要途徑,也是刑辯律師工作的重要內(nèi)容。
任何一個刑事案件中,都存在各種各樣的情節(jié)。有定罪情節(jié)、也有量刑情節(jié)。量刑情節(jié)中既有從重處罰的情節(jié),也有從輕、減輕處罰的情節(jié)。量刑情節(jié)中有罪前情節(jié),如平素表現(xiàn)良好或受到過嘉獎、表彰等;又有罪中情節(jié),如中止犯、阻止他人犯罪等;還有罪后情節(jié),如自首、立功等。有些案件既有從重處罰的情節(jié),如累犯,又有從輕處罰的情節(jié),如自首。存在兩種或兩種以上不同的量刑情節(jié)時,有學(xué)者稱之為逆向量刑情節(jié)。⑤在這種情況下,刑辯律師不僅要盡力去否定從重的情節(jié),還要盡可能多地提出從輕、減輕處罰的情節(jié)。如榮某被控組織領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪等一案中,有兩起傷害犯罪事實,其中一起已于1998年被判決生效,2000年被告人榮某再次被控犯有數(shù)罪。檢察機關(guān)在提起公訴時,認(rèn)定被告人榮某系累犯。辯護人針對這項指控提出,榮某的行為構(gòu)成數(shù)罪而不是累犯。因為先前被判決的實際上是后罪,而現(xiàn)在指控的犯罪是漏罪,不存在榮某在刑罰執(zhí)行過程中或執(zhí)行刑罰完畢后五年內(nèi)再犯新罪的情形。
因此,不能認(rèn)定為累犯。法院采納了律師的意見,否定了一個從重處罰的情節(jié)。此外,律師還必須收集有利于被告人的證據(jù)。如關(guān)某等人搶劫一案,律師會見被告人時,關(guān)某反映,同案被告人都是他向公安機關(guān)提供姓名和聯(lián)絡(luò)方式后抓獲的。后經(jīng)律師向偵查機關(guān)調(diào)查,證明此情節(jié)屬實,法院認(rèn)定了關(guān)某的立功情節(jié),被告人獲得了從輕處罰。有時候,偵查機關(guān)出于打擊犯罪的需要或嫌麻煩等原因,一般不愿意就被告人的罪后情節(jié)出具相關(guān)證明,給律師的辯護工作增加了難度。這種情況下,律師可以向人民法院提出取證申請,獲得法院的救濟。對于罪前情節(jié)的證據(jù),律師取證比較容易,應(yīng)當(dāng)及時取證,不要放棄任何可能對被告人有力的證據(jù)。只有這樣,我們的辯護才是成功的。
死刑案件的辯護技巧五
準(zhǔn)確把握死刑案件的大方向
死刑案件比起一般刑事案件來受到的關(guān)注會更多。一經(jīng)媒體披露,可能會引起更大的反響。刑辯律師要特別注意以下問題:
一是充分尊重被害人。被害人不出庭的案件,刑辯律師要尊重被害人,被害人出庭的案件,刑辯律師更要尊重被害人及其家人。既便是有過錯的被害人,辯論中也只能點到為止,不可大肆渲染或無限擴大被害人的過錯,尤其不宜在公開審理的法庭上再三強調(diào)或重復(fù),否則會適得其反。有位律師在為一起故意傷害致人死亡的案件進行辯護時,多次指責(zé)被害人“挑起事端”、“缺德”等等。庭審一結(jié)束,被害人家屬即追打律師,后來在法院法警的保護下律師才得以安全離開法院。
二是有效化解“民憤”。“民憤”一詞,多年來在中國的刑事判決文書中占有重要的位置。如有的惡性殺人案件,被告人投案自首或有立功表現(xiàn)的,依法不應(yīng)當(dāng)判處死刑。但法院為了平“民憤”,往往以“不殺不足以平民憤”為由,將被告人處以極刑,這是極為可怕的事情。遇到這類案件,刑辯律師的作用之一就是巧妙地平“民憤”、化解“民憤”。
“民憤”的辭典解釋是民眾對有罪惡的人的憤恨或憤怒。⑥有些“民憤”是案件發(fā)生時就產(chǎn)生的,如組織團伙進行行兇、搶劫、強奸等嚴(yán)重影響社會秩序的暴力犯罪,的確存在一定范圍的“民憤”。但是,每個案件都有它的特殊之處。
同時,我們也要注意到,“民憤”不是犯罪行為,也不是犯罪事實,而是人們對該犯罪行為發(fā)生之后的一種評價,一種感知,是一種主觀主義的東西。因此,作為辯護人,還要把“民憤”與犯罪有效剝離開來,不要讓“民憤”影響案件事實,更不能讓其成為影響刑罰的主要因素。
三是處理好“嚴(yán)打”與慎用死刑的關(guān)系。自從二十世紀(jì)八十年代以來,我國針對不同時期的社會治安狀況,進行了多次“嚴(yán)打”。“嚴(yán)打”是刑事司法領(lǐng)域極具中國特色的現(xiàn)象,也是中國刑事政策的一項重要內(nèi)容。我們不能否認(rèn)“嚴(yán)打”在不同時期對社會治安秩序所起的積極作用;我們同樣不能否認(rèn),由于“嚴(yán)打”是以政策為基礎(chǔ)的,并且在司法實踐中出現(xiàn)了政策至上的現(xiàn)象,實際上也是對法治的一種破壞。陳興良先生講過他的一段親歷,很能說明問題。八十年代初,他為一個犯盜竊罪的被告人進行辯護,第一被告被判處有期徒刑十五年,第二被告被判處有期徒刑十年。剛過幾天,“嚴(yán)打”一來,陳先生在法院門口看到布告,第一被告被判處死刑立即執(zhí)行,第二被告被判處死緩。⑦顯然,陳先生所講的案例,反映出的是“嚴(yán)打”對法治的破壞和否定。
需要指出的是,“嚴(yán)打”作為一項刑事政策,在一段時期內(nèi),影響刑罰的輕重,甚至影響司法公正。司法機關(guān)掌握的司法公正,是絕大多數(shù)案件的公正。對律師而言,則必須關(guān)注個案的公正。在律師眼里,個案不公正,司法公正就無法談起。因此,刑辯律師在“嚴(yán)打”期間對死案件進行辯護,必須處理好這種關(guān)系。既要服從刑事政策、顧全大局,又不遷就超出刑罰規(guī)范的從重處罰,努力維護被告人的合法權(quán)益。
四是倡導(dǎo)嚴(yán)格控制死刑。從國際社會對死刑的態(tài)度及發(fā)展方向看,死刑的廢止是一條必然之路。但在我國目前還保留死刑的情況下,刑辯律師必須自覺倡導(dǎo)嚴(yán)格控制死刑。如前所述,在我國刑法規(guī)定的相關(guān)職務(wù)犯罪、經(jīng)濟犯罪部分,雖有死刑規(guī)定,但是適用死刑受到了一定的控制的。實際上,如果不是殺人越貨或給國家造成極其嚴(yán)重的后果的暴力犯罪,都可以不適用死刑。人們對死刑的正當(dāng)性的認(rèn)識賴于復(fù)仇主義的報應(yīng)觀,但在經(jīng)濟犯罪和職務(wù)犯罪中,不存在“民憤”之類的認(rèn)識因素,加之經(jīng)濟犯罪無論后果有多嚴(yán)重,造成了多么重大的經(jīng)濟損失,也是無法與人的生命相提并論。因為一切價值都是人創(chuàng)造的,離開創(chuàng)造價值的人,世界只能是一片荒漠。因此,在世界的大趨勢下,刑辯律師必須旗幟鮮明地倡導(dǎo)嚴(yán)格控制死刑,并為最終廢除死刑作出努力。
五是善用刑法總則進行辯護。刑法第48條規(guī)定,死刑只適用于“罪行極其嚴(yán)重的犯罪分子”。法律雖未規(guī)定“罪行極其嚴(yán)重”的標(biāo)準(zhǔn),但理論界基本一致的認(rèn)識是,應(yīng)當(dāng)按主客觀相一致的原則,從三個方面衡量是否屬于“罪行極其嚴(yán)重”:一是主觀惡性是否特別嚴(yán)重;二是犯罪情節(jié)是否特別惡劣;三是犯罪后果是否特別嚴(yán)重。只有三者均達到了特別嚴(yán)重的程度,才能認(rèn)定為“罪行極其嚴(yán)重”,只要有一項達不到特別嚴(yán)重程度,都不能認(rèn)定為“罪行極其嚴(yán)重”,就不能適用死刑。⑧如有的故意傷害致人死亡案件,雖然后果特別嚴(yán)重,但被告人故意傷害的動機卻是出于激情、義憤等因素,而不是有預(yù)謀的報復(fù)或其他卑劣的動機,就不能認(rèn)為其主觀惡性特別嚴(yán)重,當(dāng)然也就不能認(rèn)為“罪行極其嚴(yán)重”了。另外,刑法總則中的其他一些原則或規(guī)定,也與適用死刑有關(guān)或影響死刑的適用,如單位犯罪、共同犯罪等等。因此,刑辯律師必須注重適用刑法總則,提出最好的辯護。
總之,死刑案件的辯護,是刑辯律師必須認(rèn)真對待的重要業(yè)務(wù)。只要律師的辯護有理、有據(jù),定能充分維護被告人的合法權(quán)益,為“尊重和保障人權(quán)”作出應(yīng)有的貢獻。
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